Наследственное право — страница 18 из 24

В том случае, если результаты интеллектуальной деятельности выражены в объектах вещных прав, которые переходят по наследству и существуют в единичном экземпляре, в частности картины, скульптуры, рукописи, необходимо разграничивать переход права собственности и переход авторских прав на такие произведения. Согласно ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного абз. 2 п. 1 ст. 1291 ГК РФ. В соответствии с п. 1 данной статьи при отчуждении автором оригинала произведения (рукописи, оригинала произведения живописи, скульптуры и т. п.), в том числе при отчуждении оригинала произведения по договору авторского заказа, исключительное право на произведение сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное. При отчуждении оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение, но не являющимся автором произведения, исключительное право на произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное. Правила настоящего пункта, относящиеся к автору произведения, распространяются также на наследников автора, их наследников и так далее в пределах срока действия исключительного права на произведение.

Таким образом, наследование исключительного права на названные произведения и наследование оригиналов таких произведений могут не совпадать. Если в завещании автор указал, что по наследству картины переходят одному из нескольких наследников по закону, а остальное имущество не завещано, то исключительное право и иные интеллектуальные права (например, право следования) перейдут к наследникам по закону.

Если наследственное имущество включает в себя не только исключительное право, но и иное имущество, то в соответствии с принципом универсального правопреемства принятие наследником какой-либо части имущества будет означать принятие им и этих прав. В таком случае признается, что наследник принял наследство, если он совершил следующие действия: вступил во владение или управление наследственным имуществом, принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества, уплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитающиеся наследодателю денежные средства. В отношении авторских прав это может быть принятие материальных носителей, в которых выражены произведения (рукописи, картины и т. д.), уведомление о правопреемстве пользователей или общественной организации, где состоял умерший (РАО и др.).

Права на произведения науки, литературы и искусства входят в состав имущества и при определении обязательной доли. В соответствии со ст. 1149 ГК РФ правом на обязательную долю в наследстве, составляющую не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из наследников при наследовании по закону, обладают независимо от содержания завещания несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего. Подпункт «д» п. 32 Постановления Пленума ВС РФ № 9 предусматривает, что если в состав наследства включается исключительное право, то право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом.

При наследовании прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации после смерти лица, состоявшего в браке, права супруга определяются в соответствии с ст. 256, 1150 ГК РФ, а также ст. 36 СК РФ. Согласно абз. 4 п. 2 ст. 256 ГК РФ, п. 3 ст. 36 СК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащее автору такого результата (ст. 1228 ГК РФ), не входит в общее имущество супругов. Однако доходы, полученные от использования такого результата, являются совместной собственностью супругов, если договором между ними не предусмотрено иное.

Таким образом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит только этому супругу, другой супруг может стать обладателем такого права в случае соавторства или на основании договора, в том числе брачного договора, а также при наследовании после смерти автора. Режим общей совместной собственности не распространяется на такие права. В том случае, если супруг не внес личного творческого вклада в создание результата интеллектуальной деятельности, хотя всячески способствовал его созданию, например, освободил автора от домашней работы, вдохновлял автора, создал ему благоприятные материальные, технические условия работы или оказывал консультационное содействие, то в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1228 ГК РФ отношений соавторства и исключительного права у такого супруга не возникает.

В то же время исключительные права на иные объекты интеллектуальных прав, не являющихся результатами интеллектуальной деятельности, возникают в силу иного вида деятельности, не являющегося творческой. К таким объектам относятся фонограммы, базы данных как объекты смежных прав, произведения, обнародованные после перехода их в общественное достояние. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1333 ГК РФ изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При отсутствии доказательств иного изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое лицо, соответственно имя или наименование которого указано обычным образом на экземпляре базы данных и (или) его упаковке. Представляется, что при создании такого рода объектов исключительное право возникает у супругов совместно, поскольку названные объекты не являются результатом творческой деятельности и соответственно не подпадают под действие абз. 4 п. 2 ст. 256 ГК РФ, п. 3 ст. 36 СК РФ.

Доходы от использования исключительного права как по договорам (по договору об отчуждении исключительного права, лицензионному договору, договору доверительного управления, в том числе вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности и др.), так и по внедоговорным основаниям (за свободное использование произведения с выплатой автору вознаграждения и т. п.) являются общей совместной собственностью супругов.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, приобретенное за счет общих доходов супругов по договору об отчуждении такого права, является их общим имуществом (если иное не установлено договором) и наследуется с учетом правил ст. 1150 ГК РФ (абз. 2 п. 88 Постановления Пленума ВС РФ № 9).

Часть IVЗарубежное законодательство о способах распоряжения имуществом на случай смерти

Глава 20Совместные завещания

Согласованное волеизъявление супругов по поводу распоряжения совместно нажитым имуществом наилучшим образом «сконструировано» в виде совместного (общего) завещания. Институт совместных завещаний, неизвестный пока российскому законодательству, между тем распространен во многих странах мира более 100 лет. Так, совместные завещания могут совершать супруги в большинстве европейских стран, например в Германии, Австрии, Италии, Литве, Эстонии, Дании, Швеции, на Мальте и др. В США, Англии, Латвии субъектами подобных завещаний могут быть как супруги, так и другие лица.

Следует обратить внимание на то, что п. 1 ст. 3 Регламента № 650/2012 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О юрисдикции, применимом праве, признании и исполнении решений, принятии и исполнении нотариальных актов по вопросам наследования, а также о создании Европейского свидетельства о наследовании»[183] совместное завещание наряду с завещанием и договором о наследовании относит к способам распоряжения имуществом на случай смерти и рассматривает его как завещание, составленное в виде единого документа двумя или более лицами или официально зарегистрированными партнерами.

Относительно понятия совместного завещания нет единства в терминологии и правовом регулировании в законодательстве разных стран, в том числе и ЕС. Наряду с термином «совместное завещание» используются термины «общее завещание», «взаимное завещание», «встречное завещание». Квалифицирующими признаками являются встречный характер завещательных распоряжений между наследодателями, указание в качестве наследников не только наследодателей, совершивших завещание, но и третьих лиц, зависимость завещательных распоряжений наследодателей между собой.

Для определения правовой природы совместного завещания и его видов целесообразно учесть немецкую классификацию совместных завещаний в зависимости от согласования супругами волеизъявления:

1) одновременное совместное завещание, содержание которого составляют распоряжения завещателей, не согласованные между собой;

2) взаимное совместное завещание, распоряжения которого носят взаимный характер (т. е. сделаны в пользу друг друга), но могут быть свободно изменены каждым из супругов;

3) взаимозависимое совместное завещание, распоряжения по которому носят взаимный характер, а действительность распоряжений одного из супругов зависит от действительности распоряжений другого[184].

Взаимозависимое совместное завещание супругов известно не только Германии, но и другим странам, например Эстонии, Израилю, и отличается от взаимного завещания тем, что если супруги сделали взаимное завещание в пользу друг друга либо определили иное лицо, которому перейдет наследство пережившего супруга, предполагается, что распоряжение не должно быть сделано без распоряжения другого супруга.