Наследство и наследники. Том I — страница 35 из 84

20-1, 12320-2, 12320-3 ГК РФ).

Таким образом, в законопроекте по сути не оправдавший себя институт наследственных фондов заменяется новой правовой единицей – личным фондом. Среди его основных характеристик можно выделить следующие.

Личным фондом признается унитарная некоммерческая организация, учрежденная гражданином (или после его смерти – нотариусом) и преследующая цели управления имуществом фонда.

Личный фонд, созданный после смерти гражданина нотариусом, а также личный фонд, созданный при жизни гражданина и продолжающий свою деятельность после смерти учредителя, являются наследственными фондами.

Наименование личного фонда должно включать слова «личный фонд». Наименование наследственного фонда должно включать слова «наследственный фонд».

Личный фонд может быть учрежден на определенный срок или бессрочно.

Гражданин, создавший личный фонд при жизни или предусмотревший в своем завещании создание наследственного фонда, признается его учредителем. Замена учредителя не допускается, так же как не допускается соучредительство нескольких лиц.

Имущество личного фонда формируется при создании фонда и в ходе осуществления им своей деятельности, а также за счет доходов от управления имуществом фонда и является собственностью фонда.

Безвозмездная передача иными лицами имущества личному фонду не допускается.

Личный фонд, за исключением наследственного фонда, созданного после смерти учредителя, в течение трех лет со дня его создания несет субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам учредителя фонда.

Личный фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, определенным уставом фонда, и необходимой для достижения этих целей. Для осуществления предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

Учредительным документом личного фонда является его устав.

Учредитель личного фонда вправе утвердить условия управления фондом и иные внутренние документы личного фонда, обязательные для всех органов фонда. Если иное не установлено уставом фонда, информация о содержании условий управления фондом и иных внутренних документов личного фонда не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.

Устав личного фонда, условия управления фондом и иные внутренние документы личного фонда при жизни учредителя фонда могут быть им изменены. После смерти учредителя личного фонда утвержденные учредителем при его жизни устав личного фонда, условия управления фондом и иные внутренние документы личного фонда не могут быть изменены, за исключением изменения на основании решения суда по требованию любого органа фонда в случаях, если управление таким фондом на прежних условиях стало невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при создании фонда нельзя было предполагать.

Ус т а в наследственного фонда и условия управления наследственным фондом, созданным после смерти учредителя, не могут быть изменены после создания наследственного фонда. Исключения составляют изменения на основании решения суда по требованию любого органа фонда в случаях, если управление наследственным фондом на прежних условиях стало невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при создании фонда нельзя было предполагать. Также изменения возможны в случае, если будет установлено, что выгодоприобретатель является недостойным наследником (статья 1117 ГК РФ), если только это обстоятельство не было известно в момент создания наследственного фонда.

После смерти учредителя личного фонда лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа такого фонда, обязано в течение трех рабочих дней со дня смерти учредителя направить в уполномоченный государственный орган уведомление об изменении наименования личного фонда путем замены слов «личный фонд» словами «наследственный фонд».

Выгодоприобретатель личного фонда имеет право на получение в соответствии с условиями управления личным фондом всего или части имущества фонда, а также иные права, предусмотренные законопроектом. Права выгодоприобретателя личного фонда неотчуждаемы, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам выгодоприобретателя. Сделки, совершенные с нарушением этих правил, являются ничтожными.

Выгодоприобретателями личного фонда могут быть любые участники регулируемых гражданским законодательством отношений за исключением коммерческих организаций.

Права гражданина – выгодоприобретателя личного фонда не переходят по наследству. Права выгодоприобретателя – юридического лица прекращаются в случае его реорганизации, за исключением случая преобразования, если условиями управления личным фондом не предусмотрено прекращение прав такого выгодоприобретателя в этом случае.

Оставшееся после ликвидации наследственного фонда имущество подлежит передаче выгодоприобретателям соразмерно объему их прав на получение имущества или дохода от деятельности фонда, если условиями управления наследственным фондом не предусмотрены иные правила распределения оставшегося имущества (в том числе его передача лицам, не являющимся выгодоприобретателями). При отсутствии возможности определить лиц, которым подлежит передаче имущество, оставшееся после ликвидации наследственного фонда, такое имущество в соответствии с решением суда подлежит передаче в собственность Российской Федерации.

Приведенные положения законопроекта, пожалуй, наиболее значимые.

На заседании Совета Государственной Думы 16 июля 2018 г. было принято решение перенести рассмотрение этого законопроекта. Та к что ждем новостей.

Интересно, что в июле 2019 г. Правительство РФ дало отрицательный официальный отзыв на этот проект закона. Правительство опасается, что личные фонды могут быть использованы в целях сокрытия доходов и создания «непрозрачных» структур. Да и сам правовой статус личных фондов вызывает серьезные вопросы.

Вопрос № 28:

В начале года умер мой свекор. Оба наследника – мой муж и его сестра – отложили поход в нотариальную контору на весну. Но вот в марте, еще не побывав у нотариуса, мой муж погиб. Теперь его сестра утверждает, что ни я, ни мой сын не имеем право на наследство после смерти моего мужа. Ну ладно я, но родной внук!..

М. Порошенко

Ответ:

У юристов есть понятие «наследственная трансмиссия». Именно об этом, по существу, и Ваш вопрос, госпожа Порошенко. Суть вот в чем.

Когда скончался Ваш свекор, у обоих его детей (брата и сестры) возникло право на наследство, если иное не было предусмотрено завещанием. В течение шести месяцев наследники должны были принять наследство. Но, к сожалению, Ваш муж погиб. Теперь уже у его наследников, т. е. у Вас и Вашего сына, возникло право на наследство после мужа. Однако все дело в том, что в состав наследственного имущества Вашего мужа входит и право на наследство после смерти его отца. Другими словами, право на наследство, которое Ваш муж не успел реализовать, перешло к его наследникам.

В законодательстве правило наследственной трансмиссии закреплено в статье 1156 ГК РФ. Согласно её нормам, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону. А если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (это и есть наследственная трансмиссия).

Проиллюстрируем сказанное примером из практики. Гражданке Носовой на праве личной собственности принадлежал дом. После ее смерти остались три наследника – три сына. Один из сыновей скончался через месяц после смерти матери. После него остались два наследника – два его сына, внуки гражданки Носовой. Нотариус выдал свидетельство о праве на наследство одному сыну Носовой – на 1/3 дома, второму сыну – на 1/3 дома и на оставшуюся треть – двум детям умершего сына, каждому по 1/6.

Важно, что далее по цепочке указанное правило не действует. В той же статье 1156 ГК РФ установлено, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Замечу, что я с такой позицией не согласен. Дело в том, что если право возникло, пусть даже в порядке наследственной трансмиссии, то оно уже есть и просто «испариться» не может. Любое право, кроме личного, входит в состав наследственной массы и должно следовать за ней. Но, увы, законодатель почему-то принял иное решение.

В Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав приведен хоть и непростой, но наглядный пример[265]. Наследодатель умер 15 января 2016 г. Его наследниками являются мать и сын. Сын наследство принял. Мать умерла до истечения срока для принятия наследства, не успев его принять. После смерти матери наследником является супруг, которому в порядке наследственной трансмиссии переходит право на принятие наследства после первого наследодателя. Супруг матери умирает, приняв ее наследство и не успев принять наследство в порядке наследственной трансмиссии после первого наследодателя. Наследницей супруга матери является его дочь. Она не вправе принять наследство, которое мог бы получить в порядке наследственной трансмиссии ее отец после первого наследодателя, поскольку такое право не входит в состав его наследства (пункт 1 статьи 1156 ГК РФ). В этом случае не принятое в установленный срок в порядке наследственной трансмиссии наследство переходит сыну первого наследодателя по правилу пункта 1 статьи 1161 ГК РФ[266].

В такой ситуации часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям (пункт 1 статьи 1161 ГК РФ), либо, если нет наследников соответствующей очереди, к наследникам последующей очереди. Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.