Римское право. Ответы на экзаменационные билеты — страница 21 из 22

56. Понятие наследственного права

Римляне представляли себе наследование возможным в двоякой форме – в форме универсального преемства – наследование, hereditas в тесном смысле, и в форме сингулярного преемства – legatum и fideicommissum.

Универсальное преемство состоит в том, что новый приобретатель, который в этом случае именуется наследником – heres, одним актом приобретает всю совокупность уцелевших после умершего прав и обязанностей. Он приобретает, вступая в наследство, все части активного имущества, как вещные, так и обязательственные права. Для этого он не должен совершать актов приобретения каждого права в отдельности. Достаточно того события, которое считается актом приобретения всего наследства. В составе наследства heres может приобрести даже такие права, о существовании которых он не знал, или же такие, к приобретению которых в отдельности он не был способен. В то же время с римской точки зрения наследник с актом приобретения наследства делается субъектом всех тех обязанностей, которые уцелели по смерти наследодателя.

Для получения наследства необходимо наличие двух моментов: открытия наследства (delatio hereditatis) и приобретения наследства (acquisitio hereditatis). Открытием наследства называются такие факты, которые дают право известному лицу сделаться субъектом наследственного имущества, если он этого пожелает. Приобретение наследства состоит в изъявлении воли сделаться наследником; после этого изъявления призванное к наследству лицо делается субъектом наследственного имущества, входящих в его состав прав и обязанностей. Есть, впрочем, случаи, когда наследство приобретается без воли наследника, так что особый акт приобретения наследства не является необходимым; такие наследники называются heredes necessarii, в отличие от vоluntarii; сюда относятся непосредственно подвластные наследодателю нисходящие (heredes sui et necessarii), а также рабы, назначенные в завещании их собственника наследниками.

Призвание к наследству (delatio hereditatis) совершается пo двум основаниям:

1) завещанию умершего лица – testamentum;

2) по закону. Призвание по закону наступает или в том случае, когда не осталось действительного завещания или когда наследство дается некоторым лицам вопреки оставшемуся завещанию.

Согласно этому различаются три порядка наследования:

1) наследование по завещанию – successio ex testamento;

2) наследование по закону в узком смысле, т. е. при отсутствии завещания – successio ab intestato;

3) наследование против завещания, или т. н. необходимое наследование.

Наследование возможно и в форме сингулярного преемства. Тогда мы говорим об отказе, по римской терминологии – legatum и fideicommissum. В этих случаях лицо получает не все имущество наcледодателя или определенную квоту его, но известные, указанные наследодателем части активного имущества наследодателя. За долги наследодателя лицо, получившее отказ, не отвечает, хотя бы оно получило в результате больше имущества, нежели сам наследник. Но зато, с другой стороны, отказы, сделанные наследодателем, действительны лишь тогда, когда активное имущество наследодателя превышает его долги. Кроме того, наследник имеет право удержать в свою пользу из наследственного имущества четвертую часть – quarta Falcidia, которую он может вычесть из назначенных наследодателем отказов. Впрочем, есть и такие отказы (fideicommissum hereditatis), которые (по исключению) устанавливают в результате их исполнения универсальное преемство получающего их лица во всем наследстве или в его части.

57. Наследование по закону. Наследование по завещанию

Завещанием (testamentum) в римском праве признается не всякое распоряжение лица на случай смерти, а лишь такое, которое содержит назначение наследника. По классическому праву требуется, чтобы такое назначение было в самом начале завещания. Назначение наследника составляет существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имеются даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто не назван в этом распоряжении в качестве наследника, завещание недействительно. Назначением наследника, однако, завещание может и не исчерпываться; в нем могут также содержаться отказы (легаты), назначены опекуны малолетним наследникам и т. п.

Завещание есть односторонняя сделка, т. е. выражение воли только завещателя. То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при условии, что назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещание договором, ибо это выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания, а только после смерти завещателя, как совершенно самостоятельный, отдельный от завещания акт. Односторонний характер завещания проявляется между прочим и в праве завещателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание.

Наследование по закону наступает в тех случаях, когда после умершего лица не осталось завещания, признаваемого действительным, или когда наследник по завещанию по той или иной причине не вступил в наследство.

Между нисходящими одной и той же степени родства наследство делится поровну.

Поскольку в праве Юстиниана подвластные дети по общему правилу приобретали имущество для себя, установленная претором collatio bonorum утратила смысл. На смену ей введена колляция в другом значении: нисходящие, получившие от наследодателя приданое или предбрачный дар, должны присчитывать это имущество к наследству (в целях уравнения долей).

Второй класс наследников по новеллам Юстиниана составляют восходящие родственники (отец, мать, дед, бабка и т. д.), а также полнородные братья и сестры (и дети ранее умерших братьев и сестер). При наличии восходящих ближайшей степени более отдаленный восходящий родственник не призывается к наследству (например, если есть кто-либо из родителей, дед или бабка не призываются). Если наследуют одни восходящие, наследство делится по линиям (отца и матери). Это имеет значение, если к наследству призываются не родители, а деды и бабки; например, после наследодателя остались дед по отцу, дед и бабка по матери; эти три лица получают наследство не поровну: половина пойдет по отцовской линии и достанется деду по отцу, другая половина пойдет по материнской линии и там будет поделена между дедом и бабкой по одной четверти.

Третью очередь законных наследников составляют по новеллам неполнородные братья и сестры (и дети умерших ранее неполнородных братьев и сестер, наследующие по праву представления).

В четвертой очереди призываются все остальные боковые кровные родственники (без ограничения степеней), причем ближайшая степень исключает дальнейшую.

Установленное преторским эдиктом преемство между разрядами наследников (successio ordinum) и степенями (successio graduum) в указанном выше смысле сохранено и в праве Юстиниана. Наряду с этим существовало т. н. право приращения долей (ius accrescendi); если призваны к наследству несколько лиц одной и той же степени родства (например, три сына) и один из призванных не приобретает своей доли в наследстве, она прирастала к долям других одновременно призванных наследников.

58. Условия действительности завещания

Завещание может не иметь силы с самого начала или же потерять ее впоследствии. Сама недействительность завещания может быть ничтожной и оспариваемой. С самого начала вполне ничтожными (testamentum ullum) являются те завещания, в которых отсутствует одно из главных условий:

1) завещатель не имеет testamenti factio activa;

2) не соблюдена форма завещания;

3) нет действительного назначения наследника.

С самого начала оспариваемыми являются завещания, совершенные под влиянием заблуждения, принуждения, обмана.

Формы завещаний:

1) завещание в народном собрании два раза в год;

2) завещание перед войском, выступающим в поход;

3) mancipatio, дополненное nuncupatio;

4) письменное завещание, опечатанное семью свидетелями; появилось оно при манципации его стал признавать претор;

5) устное завещание в присутствии семи свидетелей; для собственноручно написанных завещаний не обязательна подпись завещателя; для слепых необходимо участие нотариуса допустил Феодосий II (439 г.);

6) завещание в устной или письменной форме может быть перед судом.

Для простого раздела имущества собственноручным завещанием свидетелей не требовалось, а для солдатских завещаний была приемлема любая форма.

Действительное завещание может позже потерять силу вследствие разных причин.

Поскольку завещание есть акт односторонне-отменимый, то сам завещатель всегда может по своей воле лишить силы свое завещание. Такая отмена завещания может быть совершена разными способами.

Прежде всего, она заключается в совершении нового завещания. Если это новое завещание не ничтожно в самый момент его совершения, то старое завещание теряет силу, обращаясь в т. н. testamentum ruptum (posteriore testamento rumpitur superius). Если новое завещание было действительно с самого начала, но потом потеряло силу, то это мешает все-таки уничтожению старого завещания. Старое завещание вступает в силу только в тех случаях, когда новое завещание оспорено и уничтожено как составленное под влиянием заблуждения или принуждения, или когда завещатель сам уничтожил новое завещание с целью восстановить силу старого.

Далее, отмена завещания может быть сделана через специальное об этом заявление завещателя перед судом или тремя свидетелями. Это заявление только тогда уничтожает завещание, если со времени составления завещания прошло не менее 10 лет.

Письменное завещание отменяется тем, что завещатель с этой целью уничтожает самые tabulae testamenti или срывает печати свидетелей. Если документ письменного завещания уничтожен или попорчен помимо воли завещателя, это не отменяет завещания, но делает трудным или даже невозможным доказательство его совершения или содержания.