Своровали? Накажи! Книга о защите интеллектуальных прав — страница 44 из 69

Апелляция отменила решение первой инстанции и удовлетворила иск. Спор вытекал из экономической деятельности, а значит, должен был разрешаться арбитражным судом. Факт поставки столов был установлен, результаты экспертизы ответчик не оспаривал, а немотивированную просьбу ответчика «взыскать компенсацию поменьше, например 50 000 рублей» суд не удовлетворил. В итоге взыскали сумму в полном объеме — все пять с лишним миллионов. Суд по интеллектуальным правам оставил решение в силе[281].


Далеко не каждое изобретение сотрудника имеет коммерческую ценность для компании — работодатель может отказаться патентовать изобретение работника. Тогда автор может запатентовать его сам и сам стать патентообладателем. Если компания потом все-таки захочет использовать патент, ей нужно будет заключить с работником лицензионный договор и платить уже не служебное вознаграждение, а лицензионные платежи, как обычному патентообладателю[282].

По-хорошему, в трудовом договоре должно быть написано, когда, как и сколько денег получает сотрудник от работодателя за служебное изобретение. Если в договоре этого нет, а к согласию стороны не пришли, то размер вознаграждения определит суд. В отличие от произведений с их авторскими правами, по патентам есть специальное постановление правительства, которое устанавливает ставки вознаграждений на тот случай, если автор и работодатель не договорились сами.

За создание изобретения работодатель выплачивает автору 30 % от его средней зарплаты. Если работодатель будет использовать это служебное изобретение, работник будет получать вознаграждение в размере трех средних зарплат за каждый год использования изобретения. Если компания продаст лицензию, работник получит 10 % от суммы всех отчислений, а если передаст право полностью — то 15 %. Эти цифры установлены правительством, но если работник и работодатель захотят договориться о других суммах — имеют полное право[283].

Давайте посмотрим, как чаще всего определяют авторов и патентообладателей в жизни.

Вы сами придумали какую-то штуку, сами подали заявку — вопросов нет: вы единственный автор, вы и патентообладатель. В Положении о патентных пошлинах даже есть специальные льготы для таких изобретателей-одиночек — пошлины почти в три раза меньше обычных.

Вы со знакомым что-то изобрели и вместе подаете заявку — вы два автора, а патентообладателем можно указать вас обоих или кого-то одного. Но учтите: патентообладатели распоряжаются исключительным правом совместно, и чем больше патентообладателей, тем сложнее договариваться. Кроме того, исключительные права переходят по наследству, а доходы от использования патента делятся при разводе.

Вы работаете в компании, выполняете рабочую задачу и создаете изобретение — вы автор, а патентообладателем будет ваша компания, если захочет. Пусть подают патентную заявку сами, а вы будете получать вознаграждение за служебное изобретение.

Вы работаете в компании, на выходных занимались своими делами и придумали какую-то штуку, не имеющую отношения к работе — вы автор, вы патентообладатель. Работодатель не имеет никакого отношения к вашему изобретению. Если он считает иначе, пусть попробует доказать в суде, что изобретение — служебное.

Вы директор компании, а изобретение создали ваши сотрудники по работе — авторами будут сотрудники, а ваша компания может стать патентообладателем. Работник должен письменно уведомить вас о создании изобретения, а дальше у вас есть четыре месяца, чтобы решить, нужен вам патент или нет. Если нужен — подавайте заявку. Если не нужен — право на получение патента вернется сотруднику и он сам сможет подать заявку на себя.

Вы директор компании, сами придумали какую-то штуку и готовы подать заявку — автор лично вы, а патентообладателем можно указать вас или компанию. Если хотите сэкономить на госпошлинах — подавайте заявку на себя, так пошлины будут меньше. Если вы не единственный учредитель компании и хотите больше контроля над патентом — подавайте заявку на себя, мало ли что там потом произойдет с партнерами, а так хоть патент останется у вас. Если хотите переводить себе деньги со счета компании в счет лицензии — тоже указывайте патентообладателем себя и заключайте договор со своей компанией. Только не злоупотребляйте этой возможностью, чтобы налоговая не сочла это обналичкой. А вот если вы планируете распоряжаться патентом от имени компании, увеличивать ее стоимость и показывать патент контрагентам — тогда нужно делать патентообладателем компанию.


Право преждепользования. Представьте ситуацию: есть две компании, и независимо друг от друга они изобрели одну и ту же штуку. Первая подает патентную заявку. Вторая не подумала про патенты и вышла на рынок — закупила оборудование, произвела партию и запустила продажи.

И тут первая компания получает патент. Ко второй летит претензия новоиспеченного патентообладателя — перестаньте использовать, заплатите компенсацию.

Одно дело, если компания до подачи той патентной заявки опубликовала какие-то материалы об этом решении, например, статью в журнале или научном сборнике. Тогда патент можно попробовать оспорить: если решение уже было известно и опубликовано, патент не должны были выдавать. Но если компания просто начала производство и нигде не раскрывала суть заложенного в него решения, патент оставят в силе, и будут правы. Получается, компания сама все изобрела, потратила кучу денег на запуск производства, а теперь должна все откатить назад, чтобы не нарушать чужие права[284].

Остается последняя спасительная соломинка — право преждепользования. Вот что придется доказать суду, чтобы не влететь на выплату компенсации и сохранить за собой право производить и продавать свой продукт:

Компания использовала именно это запатентованное решение.

Она использовала это решение до подачи патентной заявки.

Решение было создано независимо от автора запатентованного решения и используется добросовестно.

Компания может показать, в каком количестве выпускался спорный продукт и к каким объемам производства успели подготовиться[285].


Если все это получится доказать, компания спасена — суд придет к выводу, что у нее появилось право преждепользования.

Если все это получится доказать, то компания сможет продолжить выпускать продукт в тех же объемах, в которых уже выпускала или была готова выпустить. Ее не признают нарушителем и не заставят платить компенсацию.

Но не все так радужно. Выходить за пределы установленного объема «преждепользователю» будет уже нельзя, иначе он окажется нарушителем. Никаких своих патентов он не получит, исключительного права у него не будет. Передать право преждепользования другим компаниям нельзя, дать лицензию — тоже, только если продать все предприятие вместе с этим правом.

Получается такое очень ограниченное право, но зато хоть не придется закрывать производство и платить компенсации.


Право послепользования. За поддержание патента в силе нужно платить каждый год (в отличие от товарных знаков, где нужно продлеваться раз в десять лет). Заплатить сразу на несколько лет вперед нельзя, поэтому все сами следят за своими патентами и стараются платить пошлину вовремя[286].

Если не заплатить ежегодную пошлину, то патент истечет — прекратит действовать. Эта запись отразится в государственном реестре, и все увидят, что патент истек. Только вот в течение трех лет после истечения патент еще можно будет восстановить.

А что, если кто-то другой начнет использовать изобретение, решив, что патент истёк, а потом патент все-таки восстановят?

Тут в дело вступает право послепользования. Если в промежутке между истечением и восстановлением патента кто-то другой начнет использовать запатентованное решение, то он сможет продолжить использовать решение в тех объемах, в которых уже начал, — по аналогии с правом преждепользования. Согласия патентообладателя спрашивать не нужно, но вот за пределы объема использования выходить нельзя[287]. Получается такая небольшая защита для добросовестных предприятий.

Что и как можно запатентовать

Патенты выдают не на идеи, а на конкретные технические решения, в которых эти идеи воплощены. Условно, если вы только-только придумали идею летающей тарелки на паровом двигателе, то до патента еще далеко. Карандашных набросков и нескольких абзацев из научной фантастики не хватит, чтобы получить патент. Патентное право не защищает идеи, концепции, открытия и теории[288].

Вам нужно будет продумать устройство своей тарелки от начала и до конца: из каких элементов она состоит, как эти элементы соединены между собой, за счет чего она работает. Дальше это устройство нужно будет подробно описать в документах, может даже, нарисовать чертежи. Все это войдет в патентную заявку, которую нужно будет оформить и подать по всем правилам.

Решение должно быть раскрыто в заявке достаточно подробно, чтобы любой специалист в этой области мог реализовать изобретение по этому описанию. Так изобретатель выполняет свою часть договора с государством: раскрывает сущность изобретения, его назначение и технический результат.

К счастью, собирать летающую тарелку и везти ее на экспертизу не нужно. Роспатенту не нужны никакие опытные образцы, все патентование происходит только по бумагам. Если документы в порядке, а техническое решение соответствует условиям патентоспособности, экспертиза Роспатента дает добро и изобретатель получает патент. Этот патент будет защищать суть конкретного технического решения, его смысл.